Авторы в статье рассматривают и анализируют различные точки зрения о наследственном правоотношении и о характере при наследовании. Возникновение наследственного правоотношения возникает в связи со смертью наследодателя. Наследственное правоотношение возникает по различным основаниям, которые возникают из фактов: открытия наследства , принятия наследства, отказа от наследства, исполнения завещания, наследственной трансмиссии и других правоотношений. Авторы приходят к выводу, что смена наследодателя как субъекта в любом из существующих при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства , принятие наследства) он невозможен. В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя, то есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом отношения. Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства . При универсальном наследственном правопреемстве права и обязанности переходят к наследнику одним актом, без передачи их первообладателем, причем перешедшие права и обязанности продолжают оцениваться по личности первообладателя. Авторы в заключении делают вывод, что универсальность обозначает переход прав, так и обязанностей наследодателя (кроме тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя) как единого целого, когда наследник не может избирательно принять те или иные права и обязанности, отказавшись от других. Ограничение ответственности наследника по долгам наследодателя размером наследственной массы не изменяет в этом отношении сущности универсального правопреемства
К вопросу о правопреемстве в наследственных правоотношениях
2015 / Цыпляева Елена ВикторовнаОсновные отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву представления
2019 / Селютина О.Г., Ломовская А.В.Право на оспаривание сделок наследодателя: поиск баланса интересов
2017 / Федчун Александр ВитальевичО субъектах наследственных правоотношений
2013 / Печеный Олег ПетровичНаследственное правопреемство: Актуальные вопросы
2013 / Бессараб Н. С.О наследовании по праву представления
2016 / Ростовцева Н.В.Эволюция кредиторских прав в отношениях с наследниками, принявшими наследство
2016 / Комиссарова Е.Г., Пермяков А.В.Понятие наследственного правопреемства
2012 / Шведкова Ольга ВладимировнаОтветственность наследников по долгам наследодателя
2017 / Гаврилов Владимир НиколаевичThe authors of the article consider and analyze various points of view upon hereditary legal relationship and the nature of universal succession to the inheritance. The matter of hereditary legal relationship appears due to the death of the testator. Hereditary legal relationship arises on various bases, which grow from the facts: discovery of inheritance , acceptance of inheritance, refusal of inheritance, execution of the will, hereditary transmission and other legal relationship. The authors come to the conclusion that the change of the testator as subject in any of the legal relationship existed during his lifetime is impossible without the whole complex of the hereditary relations, and while some (the relations on protection of hereditary property, division, etc.) can be avoided in the course of transition of hereditary property, the others (discovery of inheritance , acceptance of inheritance) are necessary. In each legal relationship the successor perceives the whole legal situation of the testator, that is in each legal relationship the rights which are the object of the relation will be passed to him. The contents of hereditary legal relationship claim that inheritance represents the transition order protected by the law after the death of a citizen (testator) of the things owned by him on the right of a private property, the property, and also property rights and duties to one or several persons (successors) as universal succession . In the case of universal hereditary succession, the rights and duties are passed to the successor with one act, without a transfer by their first owner, and the passed rights and duties continue to be estimated on the identity of the first owner. Finally the authors come to the conclusion that universality designates transition of the rights as well as the testator’s duties (except those inseparably linked with the identity of the testator) as a whole when the successor can"t selectively accept some rights and duties, having refused the others. Restriction of responsibility of the successor for the testator"s debts with the size of hereditary volume does not change the essence of universal succession in this regard
12.00.00 Юридические науки
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ
Попова Юлия Александровна
д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса
SPIN-код 4092-8540
Попова Лариса Ивановна
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права
SPIN-код 6481-8310
Кубанский государственный аграрный
университет. Краснодар. Россия
Авторы в статье рассматривают и анализируют различные точки зрения о наследственном правоотношении и о характере универсального правопреемства при наследовании. Возникновение наследственного правоотношения возникает в связи со смертью наследодателя. Наследственное правоотношение возникает по различным основаниям, которые возникают из фактов: открытия наследства, принятия наследства, отказа от наследства, исполнения завещания, наследственной трансмиссии и других правоотношений. Авторы приходят к выводу, что смена наследодателя как субъекта в любом из существующих при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.
В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя, то есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом отношения. Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. При универсальном наследственном правопреемстве права и обязанности переходят к наследнику одним актом, без передачи их первообладателем, причем перешедшие права и обязанности продолжают оцениваться по личности первообладателя.
UDC 347.6 Law sciences
LEGAL RELATIONSHIP AND SUCCESSION TO THE INHERITANCE
Popova Yulia Aleksandrovna
Doctor of Law Sciences, professor of the Civil Process
RSCI SPIN-Code: 4092-8540 Popova Larisa Ivanovna
Candidate of Law Science, Senior lecturer of the Civil
RSCI SPIN-Code: 6481-8310
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
The authors of the article consider and analyze various points of view upon hereditary legal relationship and the nature of universal succession to the inheritance. The matter of hereditary legal relationship appears due to the death of the testator. Hereditary legal relationship arises on various bases, which grow from the facts: discovery of inheritance, acceptance of inheritance, refusal of inheritance, execution of the will, hereditary transmission and other legal relationship. The authors come to the conclusion that the change of the testator as subject in any of the legal relationship existed during his lifetime is impossible without the whole complex of the hereditary relations, and while some (the relations on protection of hereditary property, division, etc.) can be avoided in the course of transition of hereditary property, the others (discovery of inheritance, acceptance of inheritance) are necessary. In each legal relationship the successor perceives the whole legal situation of the testator, that is in each legal relationship the rights which are the object of the relation will be passed to him. The contents of hereditary legal relationship claim that inheritance represents the transition order protected by the law after the death of a citizen (testator) of the things owned by him on the right of a private property, the property, and also property rights and duties to one or several persons (successors) as universal succession. In the case of universal hereditary succession, the rights and duties are passed to the successor with one act, without a transfer by their first owner, and the passed rights and duties continue to be estimated on the identity of the first owner. Finally the authors come to the conclusion that universality designates transition of the rights as well as the testator’s duties (except those inseparably linked with the identity of the testator) as a whole when the successor can"t selectively accept some rights and duties, having refused the others. Restriction of responsibility of the successor for the testator"s debts with the size of hereditary volume does not change the essence of universal succession in this regard
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год 2
как единого целого, когда наследник не может избирательно принять те или иные права и обязанности, отказавшись от других.
Ограничение ответственности наследника по долгам наследодателя размером наследственной массы не изменяет в этом отношении сущности универсального правопреемства
Ключевые слова: НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО,
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ,
ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА, УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО, ЧАСТИЧНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО
С помощью института наследования достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя - человека. Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Некоторые из них, как, например, пенсионные, имеют настолько тесную связь с личностью их носителя, что отделение их невозможно без изменения самого существа этих отношений, а значит прав и обязанностей, из них вытекающих. Однако невозможно представить, что все правоотношения заканчивались бы смертью их участника: «Человек умер, но требы и потребности жизни не умирают: ... жизнь непрерывна и требует замены умершего живым, одного поколения другим».
Наследственные правоотношения - правоотношения специфические, под ними зачастую понимаются различные отношения, возникающие в связи с имуществом умершего лица. По мнению одних ученых, наследственное правоотношение носит абсолютный характер и возникает в момент смерти наследодателя между наследниками и всеми окружающими лицами . Другие считают, что в случае наследования можно говорить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытия
наследства), второе - по воле наследников, с принятием наследства. Против данной позиции высказывается Е.М. Денисевич. Он указывает на то, что если правомочие на принятие наследства представляет собой
Keyword: LAW OF SUCCESSION, HEREDITARY LEGAL RELATIONSHIP, DISCOVERY OF INHERITANCE, UNIVERSAL SUCCESSION, PARTIAL SUCCESSION
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
промежуточную стадию в процессе формирования субъективного права, то и юридические обязанности носят такой же незавершенный характер, поэтому лица, противостоящие наследнику, не призваны к пассивному воздержанию, а лишь связаны односторонней сделкой наследника.
Подобное понимание наследственного правоотношения по нашему мнению, представляется слишком узким, ибо наследование - это целый комплекс отношений, возникающих, как уже говорилось, в связи со смертью физического лица (объявление гражданина умершим ст. 45 ГК РФ). По мнению А.А. Акатова для преемства в правах и обязанностях наследодателя мало наступления одного юридического факта (открытие наследства), необходима система фактов, состав юридических фактов, где наряду с центральным событием (смерть) важное место занимают действия, то есть волевое поведение людей (действия по принятию наследства). Юридический факт - это в подавляющем большинстве случаев тот акт поведения, который по воле лица, либо помимо его воли приводит в действие механизм правового регулирования. Состав юридических фактов порождает сложный комплекс наследственных правоотношений.
Согласно ст. 8 ГК РФ основаниями для возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений являются события и действия. Наследственные правоотношения являются одним из видов гражданских правоотношений, и, следовательно, обладают чертами и признаками, им присущими. Возникновение наследственных правоотношений, связано с событием - смерть человека. После смерти гражданина у наследника (по закону или (и) по завещанию) возникает право - принять (или не принять) наследство. Таким образом, можно констатировать наличие
абсолютного правоотношения, в котором праву наследника соответствуют обязанности неопределенного круга субъектов (именно это
правоотношение именует наследственным^]). Тогда это правоотношение
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
можно назвать правоотношением, возникающим из факта открытия наследства. Но данное правоотношение существует, как правило, не более 6 месяцев и прекращается вследствие возникновения иных наследственных правоотношений: правоотношения принятия наследства или
правоотношения отказа от наследства.
Принятие наследства и отказ от наследства (как и составление завещания) - односторонние сделки, то есть юридические факты, порождающие (изменяющие, прекращающие) гражданские права и обязанности, следовательно, и правоотношения. В юридической литературе не подвергается сомнению факт признания принятия наследства (и отказа от него) односторонней сделкой, а также
несомненность обусловленности указанной сделкой правовых ее последствий (возникновение, изменение, прекращение субъективных прав и обязанностей) не позволяет объединить открытие наследства и принятие наследства в одно правоотношение. Из этого следует, что
самостоятельность принятия наследства как односторонней сделки (хотя в самой своей возможности зависящей от правоотношения по открытию наследства) также приводит к признанию существования отдельных (хотя, несомненно, связанных) правоотношений: абсолютного правоотношения по открытию наследства и абсолютного отношения по принятию наследства (либо отказа от него).
Правоотношения по принятию наследства в отличие от правоотношений из факта открытия наследства, как правило, существуют непродолжительный срок: это время фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом, либо момент подачи заявления наследником нотариусу о принятии наследства. Б. С. Антимонов и К.А. Граве утверждали, что данное правоотношение возникает после принятия наследником открывшегося наследства, с такой точкой зрения мы не согласны. Наследник после принятия наследства становится субъектом
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
иных правоотношений - отношений собственности, обязательных правоотношений, а правоотношения по принятию наследства считаются прекратившимися.
Мнения относительно того, являются ли открытия и принятия наследства отдельными, самостоятельными правоотношениями или одним правоотношением являются спорными. Римское право признавало необходимость такого акта, как принятие наследства. Указанный акт (принятие наследства) в законодательстве стран континентальной Европы не предусмотрен как необходимая стадия наследственного преемства, к наследнику переходят права наследодателя в момент смерти последнего. В дореволюционном законодательстве России акты «принятия наследства и отречения от него» предусматривались как обязательные. Переход к наследнику наследства без акта его принятия допускал ГК РСФСР 1922 г., при этом наследники делились на «присутствующих» и «отсутствующих». Присутствующие предполагались принявшими наследство, - если они не заявляли отказа в течение трех месяцев после смерти наследодателя, а отсутствующие должны были выразить свое согласие на принятие наследства - иначе они лишались прав на наследство (ст. 429, 430 ГК РСФСР 1922 г.). В дальнейшем
некоторые цивилисты отрицательно отнеслись к переходу наследства к наследникам без специального акта принятия наследства. В.И.
Серебровский прямо предлагал отменить такое деление и установить общий порядок принятия наследства. Эта точка зрения нашла свое отражение в нормах ГК РСФСР 1964 г. Статья 546 ГК РСФСР обязывала наследников, желающих получить наследство, таковое принять (подать заявление или вступить во владение). Согласно действующей ныне ст. 1152 ГК РФ, принятие наследства - это особый акт и, соответственно, отдельное правоотношение.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
Существует еще одна точка зрения по поводу наследственных правоотношений. Так Л.И. Корчевская рассматривает наследственные правоотношения, как комплекс гражданско-правовых наследственных отношений, которые могут возникнуть с открытием наследства. Эти правоотношения включают в себя следующие правоотношения:
1) правоотношения из факта открытия наследства;
2) правоотношения по принятию наследства;
3) правоотношения отказа от наследства;
4) правоотношения по исполнению завещания;
5) правоотношения кредиторов в отношении наследственного имущества;
6) правоотношения между наследниками по поводу раздела наследственного имущества;
7) правоотношения из наследственного отказа;
8) правоотношения из возложения;
9) правоотношения наследственной трансмиссии;
10) правоотношения субституции;
11) правоотношения с подназначением наследников;
12) правоотношение по приращению наследственных долей;
13) правоотношения по охране и управлению имуществом - если эти отношения возникают и носят гражданско-правовой характер.
Делая вывод из данной концепции (которой придерживаемся и мы), что все названные гражданские правоотношения могут по полному праву именоваться наследственными. Особенность указанных отношений состоит в том, что само их возникновение связано со смертью гражданина. Смена наследодателя как субъекта в любом из существующих при его жизни правоотношений невозможна без возникновения целого комплекса наследственных отношений, причем если без одних (отношения по охране наследственного имущества, раздел и др.) переход наследственного
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
имущества может быть осуществлен, то без других (открытие наследства, принятие наследства) он невозможен.
В каждом правоотношении наследник воспринимает всю правовую ситуацию наследодателя. То есть в каждом правоотношении к нему перейдут права, являющиеся объектом отношения: право собственности на дом и автомобиль, право владения и пользования гаражом (ст. 617 ГК РФ). Соответственно к наследнику перейдут права и обязанности,
составляющие юридическое содержание правоотношения. Так как, наследник воспримет, и все материальное содержание правоотношений то он должен будет осуществить все действия (за исключением уже осуществленных наследодателя), необходимые для реализации
правоотношения. Вопрос об объекте правоотношения (и объекте гражданско-правовых отношений в частности) до сих пор остается одним из спорных, не разрешенных в теории права вопросов. «Смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданскоправового режима, т.е. возможности или невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (гражданско-правовой) результат». Согласно традиционной трактовке объект является одним из элементов правоотношения.
Переход к наследнику обязанностей подтверждает концепцию наследства, наследственного состава как совокупности прав и обязанностей наследодателя. Hereditas etiam sine ullo corpore juris intellectum habet (Наследство - юридическое понятие, даже если отсутствует материальное содержание). Наследственное правоотношение действительно означает переход к новому субъекту всех прав и обязанностей, как являющихся объектом правоотношения, так и образующих его юридическое содержание.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. В цивилистике также выделяют частное (сингулярное) правопреемство, возникающее при совершении завещательного отказа.
Понятие наследования как универсального посмертного преемства во всем имуществе покойного возникло далеко не сразу. Так, гражданские кодексы советского периода, регулировавшие наследование, не пользовались понятием универсального правопреемства. «С понятием универсальности неразрывно связано представление о том, что имущество умерших лиц поступает к наследникам в виде своего рода всеохватывающей общности, а это представление было несовместимо с существовавшей в 1918-1926 гг. системой раздела имущества умерших между государством и лицами, близкими умершему» . Отсутствовало понятие универсального правопреемства не только в ГК 1922 г., но и в ГК 1964 г. Между тем взгляд на наследственное правопреемство как универсальное был разработан в Древнем Риме и с тех пор столетиями широко применялся как наиболее рациональный подход к правовому регулированию одновременно возникающих имущественных отношений самого различного характера и природы. Российская литература по наследственному праву в послевоенный период вновь обратилась к концепции универсального правопреемства.
Универсальное правопреемство происходит по волеизъявлению наследника о неограниченном принятии и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника. Так, по мнению Б.М. Бирюкова: «неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде, до того момента, оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками. Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть».
Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей его предшественника (праводателя) . При правопреемстве новый субъект в правоотношении заступает на место первоначального, а перешедшие к нему права остаются тождественными правам первоначального субъекта. Этот процесс можно рассматривать и как замену в статическом правоотношении одного субъекта другим, и как переход от одного субъекта к другому всех аксессуаров правоотношения, позволяющий заменяющему субъекту «вписаться» в правоотношение, существовавшее до него.
Главной целью правового регулирования наследственных правоотношений является определение судьбы юридических отношений, переживших своего субъекта. Смысл наследственного правопреемства заключается в том, что «от умершего собственника его имущество переходит к живым наследникам».
Правопреемство, как признано в науке гражданского права - это переход права одного лица к другому непосредственно в силу закона или соглашения . Правопреемство существует двух видов: универсальное (всеобщее) и сингулярное (частичное). Римскими юристами было сформулировано правило, согласно которому преемство происходит во всех правах и обязанностях, следовательно, носит универсальный характер.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
Большинство ученых придерживаются точки зрения, об универсальном характере наследственного преемства, но понимание сущности универсального правопреемства не одинаково. Так, под универсальном правопреемством они понимают переход к наследникам:
а) совокупность прав и обязанностей определенного лица;
б) совокупности имущественных прав, принадлежащих гражданину и не связанных с личностью их носителя;
в) всего комплекса юридических отношений умершего;
г) наследства как единого целого ;
д) совокупности имущественных и некоторых личных
неимущественных прав и обязанностей умершего лица;
е) не только имущественных прав и обязанностей, но и право образовательных правомочий, которые отражают процесс становления субъективного права.
Из всех приведенных точек зрения самой распространенной и наиболее часто встречающейся является понимание универсального правопреемства как совокупности прав и обязанностей умершего (наследодателя). «Наследник становится на место наследодателя, он делается субъектом всех его прав и обязанностей... наследник продолжает быть носителем прав и обязанностей наследодателя. При этом права и обязанности наследодателя переходят к нему не в виде отдельных частей, не в виде разрозненных предметов, а как нечто цельное и единое, не рассыпавшиеся ключи связки, а связка как такова». Переход прав и обязанностей как единого целого представляет собой общее или универсальное наследственное правопреемство.
При универсальном наследственном правопреемстве права и обязанности переходят к наследнику одним актом, без передачи их первообладателем, причем перешедшие права и обязанности продолжают оцениваться по личности первообладателя. Но с другой стороны, все
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
права и преимущества, тесно связанные с личностью наследодателя, права семейные и jura personalissima «именно прекращаются в момент его смерти и к наследникам не переходят, вследствие чего мнимая личность наследодателя, будто бы переживающая его, может обнимать исключительно чисто имущественные правоотношения, так что наследование сводится к приобретению со стороны наследника uno aktu всей совокупности имущества наследодателя» .
Конструкция бессмертной частноправовой личности наследодателя позднее была реципирована законодательствами Западной Европы. Теория перехода личности наследодателя на наследника была активно воспринята юристами (Пухта, Иеринг, Зом и т.д.), и этому во многом послужил труднообъяснимый, несколько мистический характер наследования, ведь «универсальная сукцессия, безусловно, принятая и последовательно проведенная римским правом, не может быть объяснена теоретически, - ни с точки зрения доверенности, ни сточки зрения представительства» . Возникает вопрос каким образом наследник (универсальный правопреемник) может быть принужден определять свои отношения к другим лицам не по своей воле, а по воле умершего лица? При
наследовании по завещанию это объясняется действием наследника по поручению наследодателя, как представителя наследодателя. В случае наследовании по закону никакого поручения не возникает, и наследник в силу своего согласия (принятия наследства) - занимает место в правоотношении обязательственном, представляющем собою свободный союз двух воль, в правоотношении, установленном до него и без него.
Универсальный характер правопреемства признавался еще в дореволюционной России. Г.Ф. Шершеневич писал, что совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью не прекращается, но переходит на новое лицо... Новое лицо заменяет
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное, смотря по тому, какое место занимал умерший.
Большинство российских цивилистов считает, что в российском законодательстве, как и в законодательстве большинства стран континентальной Европы, наследование определено как вариант универсального, непосредственного правопреемства. «Наследственное имущество рассматривается здесь как единое целое, как сумма имущественных ценностей, прав и обязанностей, переходящих как целое к наследнику». Б.С. Антимонов и А.К. Граве полагали, что лицо, приобретающее права и обязанности (наследник), является непосредственным общим (универсальным), а не частным (сингулярным) правопреемником умершего .
Но далеко не все цивилисты признают проведение принципа универсального правопреемства в наследственном праве России. Одни ученные указывали на наличие в российском наследственном праве сингулярного и опосредованного преемства отказа получателя (легатария). Признавая, что наследственное право регулирует порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим, отношения, П.С. Никитюк указывает на разобщенность и различный наследственный режим наследственной массы (например, предметы домашней обстановки и обихода и остальное имущество), признавая, что наследственное право регулирует «порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие связанные с этим, отношения». Он указывает на разобщенность отдельных частей наследственной массы. По мнению А.А. Рубанова расщепленность наследства на отдельные части свидетельствует о возможности подчинения разных частей наследственной массы законодательствам различных государств (при наследовании с иностранным элементом). В.И. Серебровский не отрицал в целом
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
универсального характера правопреемства, но тем не менее, полагал, что в условиях социалистической правовой системы правопреемство возможно только в отношении прав наследодателя, но не его обязанностей. По его мнению наследование пассива не имеет универсального характера, а основывается на императивных нормах законодательства.
Некоторые юристы отрицают саму возможность существования наследования в каком-либо ином виде, нежели в универсальном: «Преемство в отдельных правах умершего (частное или сингулярное), как это имеет место при завещательном отказе, не является наследственным» .
Новое наследственное законодательство РФ впервые устанавливает, что при наследовании имущества умершего переходит к другим лицам в порядке особого рода - в порядке универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (п.1 ст. 1110 ГК РФ). Таким образом, наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Указанный гражданскоправовой термин, раньше встречался только в научных изданиях, законодатель же ввел термин в тексте закона и раскрыл сущность данного понятия.
Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей, а также предполагает переход наследства в один и тот же момент, что означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации (например, право на недвижимое
имущество), наследники приобретают имущество в один и тот же момент: со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
В цивилистике также выделяют частное или сингулярное правопреемство. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. По мнению В.А. Егизарова и О.Н.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
Садикова, новый ГК РФ базируется на принципе универсального правопреемства при наследовании: «универсальное правопреемство в правах кредитора имеет место при наследовании, когда кредитором является гражданин, а также в большинстве случаев реорганизации юридического лица. Случаи сингулярного правопреемства могут наблюдаться как исключения при реорганизации». Авторы исключают возможность сингулярного преемства при наследовании.
Совсем же исключать сингулярное правопреемство нельзя. Так А. С. Михайлова считает, что если следует раздробление наследственного имущества, или если оно обременяется отдельной обязанностью (завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по отношению к общей массе наследства, в таких случаях, можно говорить о сингулярном правопреемстве.
Некоторые правила раздела V ГК РФ «Наследственное право» предусматривают в виде исключения, что правопреемство при наследовании может быть и сингулярным. В этих случаях «к другим лицам» переходит отдельное имущественное право. Правило о переходе права на принятие наследства установлено для случая, когда наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. Предусматривается, что его право на принятие причитавшегося ему наследства переходят к его наследникам, так как это не универсальное, а сингулярное правопреемство. ГК РФ устанавливает, что право на принятие наследства при этом «не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника» (п.1 ст. 1156 ГК РФ).
Однако представляется, что отдельные случаи сингулярного наследственного преемства не должны автоматически исключать признание универсальности наследственного преемства в целом. При любом правиле допустимы определенные исключения, частное не всегда исключает общее, и сингулярность преемства в отдельных случаях при
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
наследовании не отрицает универсальности наследственного преемства в целом .
Новая трактовка универсальности нисколько не ломает цельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое «возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе».
Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами реализуют свою правоспособность и принадлежащие им права. Принятие наследства либо отказ от него по отдельным основаниям означает только одно - осознанное участие либо отказ от участия в конкретных гражданских правоотношениях.
Таким образом, универсальность обозначает переход прав, так и обязанностей наследодателя (кроме тех, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя) как единого целого, когда наследник не может избирательно принять те или иные права и обязанности, отказавшись от других. Ограничение ответственности наследника по долгам
наследодателя размером наследственной массы не изменяет в этом отношении сущности универсального правопреемства.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
Литература
1. Синайский В.И. Русское гражданское право. - М.: «Статут», 2002. - С. 546.
2. Никольский В. Об основных моментах наследования. - М., 1871.- С. 7.
3. Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. Право. Вып. 3.1988.- № 6.- С. 70.
4. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право.- М.: Госюридиздат, 1955.- С. 46-59.
5. Денисевич Е.М. Односторонние сделки в наследственном праве // Российский юридический журнал.- 2001.- №2.- С.79-80.
6. Акатов А.А. Юридические факты в советском наследственном праве: Дисс. ... канд. юрид. наук.- Саратов, 1987.- С. 54-68.
7. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.- М.: ЮЛ, 1974.- С. 286.
8. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.- М.: АН СССР, 1953.- С. 193; Правовые основы нотариальной деятельности /ред. В. Аргунов.-М.: БЕК, 1994. - С. 189.
9. Гражданское право. В 2-х томах. Т. 1. Учебник /Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Изд-во БЕК, 1993.- С. 230.
10. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. Васильев. - М.: Международные отношения, 1992.- С. 545-546.
11. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - Тула: Автограф, 2001. - С.679-681.
12. Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право Р.С.Ф.С.Р. Т.1. Гражданский кодекс. -Москва. Петроград: Государственное издательство. 1923. - С. 202-210.
13. Корчевская Л.И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических преобразований: Дисс. ... канд. юрид. наук.- М., 1997. - С. 52-53.
14. Меркулов В.В., Рыбаков В.А., Цыбуленко З.И., Щелчков О.А. Рецензия на монографию В.А. Тархова «Гражданское правоотношение» //Государство и право. - 1995. - № 9. - С. 147-149.
15. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. -СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. - С. 111; Его же: Что такое объект гражданских прав, или «Феномен Кубка Кремля» //Законодательство. - 2000.- №
16. Бартошек Милан. Римское право. Понятия, термины, определения.- М.: ЮЛ, 1989. - С. 398.
17. Субъективное право в доктрине принято определять как меру дозволенного поведения субъекта отношения, как «меру возможного поведения лица». (См.: Проблемы теории государства и права. /ред. С.С. Алексеев. - М.: ЮЛ, 1987.-С. 37; Братусь С.Н. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных гражданских прав // Советское государство и право.- 1949. - № 8. - С. 11 .
18. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. Курс лекций.- М.: Юрайт-Издат, 2002. - С.7.
19. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /Под ред. А. Л. Маковского, Е.А. Суханова.- М.: Юристъ, 2003.- С. 30.
20. Бирюков Б.М. Наследования. Дарение. Пожизненная рента.- М.: «Ось - 89», 2004.- С. 142.
21. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву.- М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1962. - С. 6.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
22. Комаров Б.К. Законодательство о наследовании. - М., 1963. - С.3.
23. Чепига Т.Д. Проблемы наследственного права // Правоведение.-1975.- №1. -С.124.
24. Пронина М.Г. Право наследования. - Минск: Беларусь, 1989. - С.4; Краюшкин И.А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития //Нотариус.-2002.- №1 (33).- С.25.
25. Бугаевский А. А. Советское наследственное право.- Одесса: Гостип. Им. Ленина, 1926. - С. 6; Шершеневич Г.Ф. Указ. Раб.- С. 616.
26. Черепахин Б.Б. Указ. Раб. - С. 19; Ландкоф С.Н. Основы цивильного права.-Киев, 1947. - С. 403; Перетерский И.С. Гражданский кодекс РСФСР. Комментарий, вып. VI. Наследственное право. - М., 1924. - С. 7; Советское гражданское право /под ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнеева. - М.: ЮЛ, 1980. - Т.
27. Кассо Л. Преемство наследника в обязательствах наследодателя.- Юрьев: тип. К. Матиссена, 1985. - С. 6-7.
28. Гражданское и торговое право капиталистических стран. /Ред. Д.М. Генкин. -М.: Гос. изд-во юр. лит. ВИЮН Минюста СССР, 1949. - С. 515.
29. Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР. - М.: Знание, 1972. С. 5-7; Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: «Штиинца», 1973. С.23.
30. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве. - М.: Наука, 1966. - С. 225.
31. Советское гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. 3-е изд., испр. И доп. - М.: Высшая школа, 1985. - Т. 2. - С. 509-510; Советское гражданское право / Под ред. В.П. Грибанова, С.М. Корнеева. - М.: ЮЛ, 1980. -Т. 2 - С. 478.
32. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: Юринформцентр, 1995. - С. 96, 381.
33. Михайлова А. С. Возникновение и развитие института наследования в гражданском праве России: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2003. - С.7.
34. Попова Л.И. Универсальное правопреемство при наследовании //Наследственное право. - 2012. - № 4. - С.10.
35. Булаевский Б.А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третьей (постатейный) /Отв. редакторы: доктора юридических наук, заслуженные деятели науки Российской Федерации Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. - М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2004. - С. 4.
1. Sinai"skii" V.I. Russkoe grazhdanskoe pravo. - M.: «Statut», 2002. - S. 546.
2. Nikol"skii" V. Ob osnovnyx momentax nasledovanija. - M., 1871.- S. 7.
3. Egorov N.D. Nasledstvennoe pravootnoshenie // Vestnik LGU. Pravo. Vyp. 3.1988.- № 6.- S. 70/
4. Antimonov B.S., Grave K.A. Sovetskoe nasledstvennoe pravo.- M.: Gosjuridizdat, 1955.- S. 46-59.
5. Denisevich E.M. Odnostoronnie sdelki v nasledstvennom prave // Rossii"skii" juridicheskii" zhurnal.- 2001.- №2.- S.79-80/
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
6. Akatov A.A. Juridicheskie fakty v sovetskom nasledstvennom prave: Diss. ... kand. jurid. nauk.- Saratov, 1987.- S. 54-68/
7. Xalfina R.O. Obxhee uchenie o pravootnoshenii.- M.: JuL, 1974.- S. 286.
8. Serebrovskii" V.I. Ocherki sovetskogo nasledstvennogo prava.- M.: AN SSSR, 1953.- S. 193; Pravovye osnovy notarial"noi" dejatel"nosti /red. V. Argunov.- M.: BEK,
9. Grazhdanskoe pravo. V 2-x tomax. T. 1. Uchebnik /Pod red. E.A. Suxanova. -M.: Izd-vo BEK, 1993.- S. 230.
10. Grazhdanskoe i torgovoe pravo kapitalisticheskix gosudarstv: Uchebnik. 2-e izd., pererab. i dop. / Otv. red. E.A. Vasil"ev. - M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1992.- S. 545-546.
11. Shershenevich G.F. Kurs grazhdanskogo prava. - Tula: Avtograf, 2001. -S.679- 681.
12. Goi"xbarg A.G. Xozjai"stvennoe pravo R.S.F.S.R. T.1. Grazhdanskii" kodeks. -Moskva. Petrograd: Gosudarstvennoe izdatel"stvo. 1923. - S. 202-210.
13. Korchevskaj a L.I. Ob" ekty nasledstvennogo preemstva v uslovij ax jekonomicheskix preobrazovanii": Diss. ... kand. jurid. nauk.- M., 1997. - S. 52-53.
14. Merkulov V.V., Rybakov V.A., Cybulenko Z.I., Xhelchkov O.A. Recenzija na monografiju V.A. Tarxova «Grazhdanskoe pravootnoshenie» //Gosudarstvo i pravo. -
1995. - № 9. - S. 147-149.
15. Lapach V.A. Sistema ob"ektov grazhdanskix prav: Teorija i sudebnaja praktika. - SPb.: Jurid. centr «Press», 2002. - S. 111; Ego zhe: Chto takoe ob"ekt grazhdanskix prav, ili «Fenomen Kubka Kremlja» //Zakonodatel"stvo. - 2000.- № 5.-S. 18.
16. Bartoshek Milan. Rimskoe pravo. Ponjatija, terminy, opredelenija.- M.: JuL, 1989. - S. 398.
17. Sub"ektivnoe pravo v doktrine prinjato opredeljat" kak meru dozvolennogo povedenija sub"ekta otnoshenija, kak «meru vozmozhnogo povedenija lica». (Sm.: Problemy teorii gosudarstva i prava. /red. S.S. Alekseev. - M.: JuL, 1987.-S. 37; Bratus" S.N. O sootnoshenii grazhdanskoi" pravosposobnosti i sub"ektivnyx grazhdanskix prav // Sovetskoe gosudarstvo i pravo.- 1949. - № 8. - S. 11) .
18. Vlasov Ju.N., Kalinin V.V. Nasledstvennoe pravo. Kurs lekcii".- M.: Jurai"t-Izdat, 2002. - S.7.
19. Kommentarii" k chasti tret"ei" Grazhdanskogo kodeksa Rossii"skoi" Federacii /Pod red. A.L. Makovskogo, E.A. Suxanova.- M.: Jurist", 2003.- S. 30.
20. Birjukov B.M. Nasledovanija. Darenie. Pozhiznennaja renta.- M.: «Os" - 89», 2004. - S. 142.
21. Cherepaxin B.B. Pravopreemstvo po sovetskomu grazhdanskomu pravu.- M.: Gos. izd-vo juridicheskoi" literatury, 1962. - S. 6.
23. Chepiga T.D. Problemy nasledstvennogo prava // Pravovedenie.-1975.- №1. -S.124.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Научный журнал КубГАУ, №113(09), 2015 год
24. Pronina M.G. Pravo nasledovanija. - Minsk: Belarus", 1989. - S.4; Krajushkin I.A. Institut nasledovanija: proshloe, nastojaxhee, sovremennye tendencii razvitija //Notarius.-2002.- №1 (33).- S.25.
25. Bugaevskii" A.A. Sovetskoe nasledstvennoe pravo.- Odessa: Gostip. Im.
Lenina, 1926. - S. 6; Shershenevich G.F. Ukaz. Rab.- S. 616.
26. Cherepaxin B.B. Ukaz. Rab. - S. 19; Landkof S.N. Osnovy civil"nogo prava.-Kiev, 1947. - S. 403; Pereterskii" I.S. Grazhdanskii" kodeks RSFSR. Kommentarii", vyp. VI. Nasledstvennoe pravo. - M., 1924. - S. 7; Sovetskoe grazhdanskoe pravo /pod red. V.P. Gribanova, S.M. Korneeva. - M.: JuL, 1980. - T. 2.- S. 47.
27. Kasso L. Preemstvo naslednika v objazatel"stvax nasledodatelja.- Jur"ev: tip. K. Matissena, 1985. - S. 6-7.
28. Grazhdanskoe i torgovoe pravo kapitalisticheskix stran. /red. D.M. Genkin. -M.: Gos. izd-vo jur. lit. VIJuN Minjusta SSSR, 1949. - S. 515.
29. Rjasencev V.A. Nasledovanie po zakonu i po zavexhaniju v SSSR. - M.: Znanie, 1972. S. 5-7; Nikitjuk P.S. Nasledstvennoe pravo i nasledstvennyi" process. Kishinev: «Shtiinca», 1973. S.23.
30. Rubanov A.A. Nasledovanie v mezhdunarodnom chastnom prave. - M.: Nauka, 1966. - S. 225.
31. Sovetskoe grazhdanskoe pravo: Uchebnik. V 2 t. / Pod red. O.A. Krasavchikova. 3-e izd., ispr. I dop. - M.: Vysshaja shkola, 1985. - T. 2. - S. 509-510; Sovetskoe grazhdanskoe pravo / Pod red. V.P. Gribanova, S.M. Korneeva. - M.: JuL, 1980. - T. 2 - S. 478.
32. Kommentarii" k Grazhdanskomu kodeksu Rossii"skoi" Federacii, chasti pervoi" / Pod red. O.N. Sadikova. - M.: Jurinformcentr, 1995. - S. 96, 381.
33. Mixai"lova A.S. Vozniknovenie i razvitie instituta nasledovanija v grazhdanskom prave Rossii: Avtoref. diss... kand. jurid. nauk. - Krasnodar, 2003. -S.7.
34. Popova L.I. Universal"noe pravopreemstvo pri nasledovanii //Nasledstvennoe pravo. - 2012. - № 4. - S.10.
35. Bulaevskii" B.A. Kommentarii" k Grazhdanskomu kodeksu Rossii"skoi" Federacii chasti tret"ei" (postatei"nyi") /Otv. redaktory: doktora juridicheskix nauk, zasluzhennye dejateli nauki Rossii"skoi" Federacii N.I. Marysheva, K.B. Jaroshenko. -M.: KONTRAKT: INFRA-M, 2004. - S. 4.
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/116.pdf
Шпаргалка по римскому праву Исайчева Елена Андреевна
84. Понятие наследования. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство
Наследование - переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.
Наследство - преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Не подразумевается понятием наследства преемство в сфере публичных прав и публично-правового статуса. Вместе с наследством переходили обязанности но опеке и попечительству. Наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал.
Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. Оно было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: она могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад - принести плоды, стадо - потерять в весе и т. п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе неправовые).
Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание не составлено, признано недействительным или наследник, назначенный в завещании, не принимал наследства). Особенность римского наследственного права - недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам но закону.
Наследование - универсальное преемство.
Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал. Наследство подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременений, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти, и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом. Принцип универсальности наследства был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.
Сингулярное преемство - предоставление лицу отдельных прав - легаты или завещательные отказы. Наследодатель мог в своем завещании возложить на наследника обязанность выдать что-либо тем или другим лицам. Такие отказы давали этим лицам только известные единичные права, не возлагая на них ни прав, ни обязанностей наследника. Лицо, в пользу которого назначен легат, являлся преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя.
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Гражданский кодекс РФ. Часть третья автора Законы РФРаздел V. Наследственное право Глава 61. Общие положения о наследовании Статья 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Из книги Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2009 г. автора Автор неизвестенРаздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ Статья 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Из книги Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 21 октября 2011 года автора Коллектив авторовРаздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ СТАТЬЯ 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Из книги Римское право: Шпаргалка автора Автор неизвестен45. Понятие и виды наследования Наследование – это переход прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам. Наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства, т.е. наследник, принимая наследство, приобретает все права и обязанности
Из книги Гражданский кодекс РФ автора ГАРАНТ Из книги Римское право. Шпаргалка автора Левина Л Н52. Понятие наследования. Универсальное и сингулярное наследственное правопреемство В римском праве под наследованием понимался переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам).Положения о наследовании содержались в Законах XII таблиц,
Из книги Энциклопедия юриста автора Автор неизвестен Из книги Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования, размещения и исполнения автора Кичик Кузьма ВалерьевичУниверсальное определение государственного (муниципального) заказа Как мы видим из приведенных выше определений государственного (муниципального) заказа, под ним разные авторы, а также законодатель понимают разные явления: «выполнение работ», «правовой акт»,
Из книги Положение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации автора Кочетков (Петров) ИгорьНаследственное право Гражданский кодекс РФ различает два института: наследование по закону и наследование по завещанию. Последнее является новеллой постсоветского законодательства, поэтому в советский период партнер гомосексуала не мог претендовать на получение
Из книги Римское право. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич107. Понятие права наследования В римском праве наследованием назывался переход имущества, прав и обязанностей (включая те, о которых умерший не знал) после смерти лица к одному или нескольким иным лицам по завещанию или по закону. Традиционным было наследование по
Из книги Наследственное право России: учебник автора Гуреев Владимир Александрович§ 1 Понятие наследования и наследственного права Конституция Российской Федерации признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8); гарантирует право граждан иметь в собственности любое имущество, не
Из книги Правоведение автора Мардалиев Р. Т.§ 1 Наследственное право Германии Германское гражданское уложение в значительной степени базируется на римском праве. Гражданский кодекс 1896?г. стал первой в истории Германии единой для всей страны кодификацией гражданского права. Кодекс построен по так называемой
Из книги Римское частное право автора Косарев Андрей Иванович§ 3 Наследственное право США Если в странах континентальной Европы наследование рассматривается как универсальное правопреемство, то в Соединенных Штатах Америки имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому
Из книги автора§ 4 Мусульманское наследственное право В основе мусульманского учения лежит вера в существование двух миров: земного мира (ад–дунья) и загробного (аль–ахират). Весь дух ислама и шариата пропитан мыслью о том, что здешний мир – временный, преходящий, грешный, главный же –
Из книги автора3.8. Наследственное право Понятие наследственного права. Наследование по закону Наследственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая имущественные отношения между наследодателями и наследниками – физическими лицами.Эти отношения связаны с
Из книги автораГлава 6 наследственное право В истории римского наследственного права мы видим тенденцию движения от установленного традицией порядка наследования семейного имущества членами агнатической семьи и скованности в праве завещательных распоряжений к полной свободе
З аконом предусмотрено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). Универсальное правопреемство - это совокупность гражданских прав и обязанностей, переходящих от покойного владельца – преемникам.
Согласно ст. 1152 ГК РФ на основании универсального правопреемства к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия.
С огласно ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности:
Р ебенок вправе вступить в наследство и по завещанию, и по закону. Однако несовершеннолетние дети наследуют независимо от содержания завещания не мене половины доли , которая им причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ). К числу лиц, которые могут призываться к наследованию, относятся граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения, сам факт зачатия ребенка имеет юридическое значение только, если он рождается живым (ст. 17 ГК РФ).
С юридической точки зрения не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником ввиду отсутствия у него правоспособности. При наличии зачатого при жизни наследодателя заявление о принятии наследства может быть принято нотариусом от законного представителя такого наследника только после рождения ребенка живым («Методические рекомендации по оформлению наследственных прав», утв. Правлением ФНП 28.02.2006).
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вступают в наследство через своих законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе вступить в наследство с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Исключением являются несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения ими 18 лет. Они самостоятельно вступают в правонаследование. То есть с момента вступления лица в брак он приобретает полную дееспособность
Образцы документов по вопросу наследства
Похожие статьи по данной тематике:
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001 .
Наследник - (лат. heres; англ. heir/successor) правопреемник наследодателя, лицо, получающее наследство, наследующее кому либо в силу закона или по завещанию. В РФ Н. могут быть: при наследовании по закону граждане, находящиеся в живых к … Энциклопедия права
наследник - НАСЛЕДНИК1, а, м Человек, который получает наследство. Скоро приехал, неизвестно откуда, какой то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор (Г.). НАСЛЕДНИК2, а, м Перен. Человек … Толковый словарь русских существительных
Наследник - (лат. heres; англ. heir/successor) правопреемник наследодателя, лицо, получающее наследство, наследующее кому либо в силу закона или по завещанию. В РФ Н. могут быть: при наследовании по закону граждане, находящиеся в живых к моменту смерти… … Большой юридический словарь
правопреемник - ПРАВОПРЕЕМНИК, а, м Спец. Человек, к которому переходят права и обязанности от другого человека; Син.: наследник. Правопреемником графа Безухова стал его сын Пьер … Толковый словарь русских существительных
преемник - Заместитель, наместник. Прот. наследник. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. преемник правопреемник, заместитель, сын, продолжатель, наследник; наместник. Ant.… … Словарь синонимов
Правопреемство - Правопреемство переход прав и обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. При этом правопреемник становится на место своего предшественника во всех правоотношениях, к которым применяется правопреемство. Характерными признаками … Википедия
ЗАВЕЩАНИЕ - WILLНадлежащим образом оформленное волеизъявление или окончательное распоряжение имуществом, вступающее в силу после смерти и составленное находящимся в здравом рассудке человеком, именуемым завещателем. З. может быть составлено любым человеком,… … Энциклопедия банковского дела и финансов
Методические рекомендации по организации в системе Федеральной службы геодезии и картографии России правовой охраны исключительных прав на использование произведений. Часть 1. Картографические произведения - Терминология Методические рекомендации по организации в системе Федеральной службы геодезии и картографии России правовой охраны исключительных прав на использование произведений. Часть 1. Картографические произведения: автор физическое лицо,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Полное товарищество - Полное товарищество вид хозяйственных товариществ, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его… … Википедия
полное товарищество - по ст. 69 ГК РФ хозяйственное товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам… … Большой юридический словарь
Полное товарищество - (англ general/ordinary/unlimited/universal partnership) в гражданском праве РФ хозяйственное товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от … Энциклопедия права
Как правило, информация о смерти одного из членов семьи довольно быстро распространяется среди родственников, особенно, если все они проживают относительно недалеко друг от друга. Другое дело, когда вопрос касается наличия у усопшего активов и ценностей. Родня не всегда знает о завещании или крупном имуществе покойного, если таковое не афишировалось.
Законом четко оговорены сроки вступления в права наследования - 6 месяцев с момента смерти владельца собственности. Но зачастую потенциальные наследователи узнают о том, что им что-то полагается, гораздо позже. В этом случае государственный нотариус вправе отказать опоздавшим наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство. Рассмотрим подробнее, как действовать в этой ситуации и что делать, если наследователь не вступил в наследство вовремя.
Законом отводится полгода на ведение наследного дела, розыск указанных в завещании наследников и оформление их законных прав на имущество покойного. За этот срок каждый из наследователей посредством заявления должен лично сообщить о своем желании вступить в права наследования.
После проверки законности притязаний правопреемников и сбора документов, каждому из наследников государственный нотариус выдает свидетельство о праве на наследство - именно эта бумага является подтверждением законности прав на долю имущества умершего. Имея на руках заверенный нотариусом документ, наследник может заняться перерегистрацией имущества на себя.
Фактически есть 2 способа вступить в наследство - по завещанию и по закону. Для наследуемых денежных вкладов существует и третий способ - по завещательному распоряжению, но этот вариант возможен, только если завещатель заранее позаботился об оформлении данного документа в банке.
Каким бы способом наследники не вступали в права, нотариус четко определит законность притязаний каждого, а также очередность. Наследователи, упомянутые в завещании , получат свою долю строго в соответствии с волей покойного наследодателя. Однако они должны помнить: если обнаружатся обязательные наследователи, доли остальных наследников будут уменьшены в их пользу.
То же касается и наследников по закону . Наследная масса будет разделена между наследниками первой очереди с учетом наличия у покойного обязательных наследователей. Несовершеннолетние дети, родители-пенсионеры и недееспособный(ая) супруг(а) умершего имеют право на часть наследства.
Итак, наследство открыто, нотариус выявил круг наследников, оценил имущество и определил размер доли правопреемников. До истечения полугода с момента смерти усопшего наследники должны заявить о своем желании вступить в права владения посредством заявления . Но что делать, если наследники не оповестили нотариуса о том, что хотят принять наследство?
В большинстве случаев известие о том, что человеку после смерти родственника полагается часть его имущества, доставляет приятные эмоции. Однако в ряде ситуаций подобная новость может обернуться головной болью. Например, если покойный завещатель оставил после себя крупные долги, порой даже превышающие стоимость завещанных ценностей. Можно ли не вступать в наследство при подобных обстоятельствах? Можно. Обычная практика в этих условиях - написать отказ от сомнительного подарка родственника.
Бывает, что отказ подписывается в пользу других членов семьи - закон не запрещает «передаривать» имущество. А иногда вступления в наследство не происходит по иным причинам, как то юридическая неграмотность наследников или незнание таковых, что им полагается доля наследной массы.
Как бы то ни было, отсутствие письменного волеизъявления наследователей по умолчанию является отказом от притязаний на собственность покойного . И после прохождения шестимесячного срока процедура принятия наследства усложняется.
Следует заметить, что существует разница между непринятием наследства и отказом от него.
В первом случае наследник не предпринимает никаких действий . Причины этому могут быть разные - от тяжелой болезни, воспрепятствовавшей участию в процедуре принятия имущества, до банальной неосведомленности потенциального наследника в том, что ему полагается доля в наследной массе.
Если наследник проигнорирует свое право на наследство и упустит сроки, у него есть шанс восстановить права. Если же наследник напишет отказ от наследства (в том числе и в пользу другого лица), оспорить такое решение он уже не сможет - отказ будет окончательным.
Поэтому, прежде чем письменно отказаться от полагающейся доли, стоит взвесить все за и против. Однако наличие крупных долгов у покойного, серьезно обременяющих наследство, является закономерной причиной для отказа от наследуемого имущества.
Существуют уважительные причины пропуска срока подачи заявления установленной формы, которые будут приняты судом во внимание и признаны уважительными. К ним относятся:
Важно знать: при наличии уважительных причин суд решит дело в пользу наследника только при условии, что правопреемник обратится за наследством в шестимесячный срок с того момента, когда причина, помешавшая ему вступить в права наследования, отпала. В противном случае, восстановить утраченные права будет гораздо труднее, а то и невозможно.
Здесь будет важно доказать, что, в силу определенных обстоятельств, преемника информировать было некому или же имел место умысел со стороны прочих родственников, желавших таким способом отстранить «соперника» в споре за доли в наследстве.
Не стоит забывать, что наследник может принять свою долю не только юридически, но и фактически. Например, если он проживал на унаследованной жилплощади, содержал ее, оплачивал коммунальные платежи; если погасил долги покойного.
Тогда он считается фактически принявшим наследство, и заявление о желании вступить в права владения с него не требуется.
Итак, минуло полгода с момента смерти владельца имущества, а указанный им в завещании преемник так и не заявил о своем желании унаследовать полагающуюся ему собственность. В такой ситуации наследник утрачивает свое право на приобретение наследства и считается отпавшим , однако он сохраняет за собой возможность обжаловать в суде этот исход событий.
Если имущество передается по завещанию, то долю наследника, проигнорировавшего сроки вступления в наследство, могут получить остальные правопреемники, указанные в завещании , если таковые заявят о своем желании. То есть, если наследник по завещанию не вступил в наследство, положенное ему волей умершего родственника разделят между собой прочие наследователи.
В случае, когда наследная масса распределяется по закону, непринятая доля отойдет остальным наследникам первой очереди (или, при отсутствии этих наследников, родственникам второй, третьей очереди и так далее) и будет распределена между ними. Это называется приращением долей прочих преемников.
Порой наследователь всего один, и он не горит желанием вступить в права владения (например, из-за необходимости выплатить долги покойного).
Тогда, по прошествии полугода со дня открытия наследства, имущество отойдет в собственность муниципалитета (будет признано выморочным) . При реализации такой собственности денежные средства отойдут в местный бюджет.
Но даже при таком исходе событий, если найдется наследник, который не мог принять наследство, он не теряет своих прав. Если судом будет доказано, что пропуск срока был более чем уважительным, ему вернут признанное выморочным имущество или же средства, вырученные от продажи наследства.
Срок принятия наследства известен - полгода с момента смерти завещателя. Но возможно ли его продлить и если да, в каких случаях?
Согласно 196 статье ГК РФ, суд рассматривает дела, связанные с наследством, в течение трех лет, а исчисляется этот период со дня, следующего за днем, в который произошло событие, ставшее отправной точкой для рассматриваемого судом дела (т.е. со дня смерти покойного наследодателя или признания его умершим). Иными словами, наследники, по тем или иным причинам пропустившие срок принятия наследства, могут оспорить распределение имущества в суде до наступления трехлетней годовщины смерти завещателя.
Этот механизм исчисления применим в общих случаях. Если потенциальный наследник никем не был проинформирован о смерти родственника и о завещании, 3-летний срок исковой давности будет исчисляться от того дня, когда наследователь узнал об этом (ст. 200 ГК РФ).
Если к моменту удовлетворения судом заявления истца имущество наследодателя уже было распределено между прочими наследниками, их свидетельства о праве на наследство будут аннулированы, а доли в наследстве пересмотрены и перераспределены.
Даже если 3-летний срок истек, при наличии соответствующих обстоятельств, можно попытаться оспорить распределение имущества в суде. Согласно ст. 196 ГК РФ исковая давность по наследным делам ограничена десятью годами . Если со смерти наследодателя прошло более 10 лет, суд не примет такой иск к рассмотрению ни при каких обстоятельствах.
Самая распространенная проблема, связанная с восстановлением срока давности – неуважительные причины его пропуска . Если суд признает основания, послужившие препятствием к соблюдению определенных законом временных рамок, несерьезными, в восстановлении срока будет отказано.
А это повлечет за собой невозможность доказать обоснованность своих притязаний на наследство. Поэтому важно соблюсти сроки исковой давности – это повысит шансы истца на перераспределение наследства в его пользу.
Другой трудностью является невозможность доказать фактическую уважительность причин, помешавших обратиться за наследством в срок .
Например, если в силу обстоятельств дальняя важная командировка, воспрепятствовавшая заявить о своем праве на наследство, не была надлежащим образом оформлена – наследователь оказался фрилансером. Будет весьма проблематично подтвердить, что это именно командировка, а не частное путешествие.
Схожая ситуация может получиться, если препятствием к обращению за имуществом покойного родственника стала тяжелая болезнь, но наследник по каким-то личным причинам не обращался за медицинской помощью.
Тогда понадобятся свидетельские показания, но их может быть недостаточно – только медицинское освидетельствование может в полной мере подтвердить, что у наследника не было возможности заняться своей долей наследства в срок.
При открытии завещания не всегда наследники соблюдают сроки, когда можно заявить о своем желании принять наследство или его долю. Зачастую они пропускают шестимесячный срок вступления в наследство, мотивируя это незнанием закона или неосведомленностью о положенной им части наследной массы. Таким образом, теперь понятно, что будет с наследством, если наследник по завещанию не вступил в наследство.
Только наличие у наследников доказанных фактов, что причина такого пропуска была уважительной, поможет решить дело в свою пользу. Как правило, в этой сложной ситуации не обойтись без помощи квалифицированных специалистов. Главное здесь – грамотно подойти к решению проблемы, иначе доля наследства может отойти другим наследникам или, при их отсутствии, государству.
Наследственное право рассматривается в Гражданском кодексе в разделе V. Его 61, 62, 63, 64, 65 главы посвящены разным аспектам наследования. Нормы здесь прописаны ясно и понятно, максимально рассмотрены нюансы.
Понятие наследства означает то имущество, которое переходит к другим людям после смерти владевшего им человека. К кому и как – это и рассматривает кодекс.
Консультация для Вас БЫСТРО и БЕСПЛАТНО!
Законодательство предусматривает два основания для наследования: по завещанию и закону (ст. 1111 ГК РФ). Отличаются они тем, что в первом случае наследников определяет завещатель, а во втором – почивший никого не обозначил в качестве таковых, поэтому имущество передается тем, кого определяет закон.
Статья 1111. Основания наследования
Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
Кто является наследником или, иначе говоря, правоопреемником по завещанию? Им может быть любое лицо, которое нужно письменно обозначить в документе. Именно ему должно отойти то или иное имущество. Нужно заверить документ у нотариуса. Тогда завещание обретает юридическую силу.
Завещатель также может:

После вскрытия завещания его положения не всегда принимаются безропотно теми, кто надеялся что-то получить для себя после смерти родственника. При возникновении такой коллизии недовольные могут попытаться изменить дело через суд . Он может признать завещание недействительным, если в нем нарушены законные интересы этих людей. И вот тогда ответчики станут недействительными наследниками.
Недействительность фиксируется и в силу других причин: отсутствия письменной формы или нотариальной заверенности.
Наследование по закону вступает в силу в том случае, если никакого завещания нет . Тогда ближайшие родственники получают наследство, разделенное между ними в равной мере. При этом существует четкая градация очереди.
Первыми в ней стоят дети умершего, его супруг и родители. Если таковых нет, то завещанное делится между наследниками второй очереди – это родные братья и сестры, дедушки и бабушки почившего. В случае, если и их нет, очередь продвигается вплоть до седьмой, к которой относятся падчерицы, пасынки, мачеха и отчим отошедшего в лучший мир.
Видео о наследовании по закону и по завещанию:
Каких видов бывают наследники?
Размер наследства, который получат эти люди, будет не меньше, чем 50% того наследуемого имущества, которое полагается им по закону. Положение регулируется ст. 1149 ГК РФ. Цель введения такого вида наследников, как обязательные – защита социально необеспеченных граждан.
Обязательные наследники должны будут уплатить по имеющимся долгам умершего, но в пределах той доли, которая им отошла.

Видео о существующих видах наследников:
Наследники имеют право:
Обязательства наследников заключаются в том, что они должны:
Если наследник, относящийся к первой очереди, только один (например, супруг), то все наследство достается ему. Если их несколько (например, двое детей), то делится между ними поровну.
Если гражданин решает принять наследство умершего, то можно сделать это двумя способами:
Пока официально не оформлены все документы, став фактическим хозяином собственности, нельзя распоряжаться полученным имуществом.
Необходимо получить Свидетельство о праве на наследство
и, на его основании, Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимость.
Если наследник не вступил в наследство в течение 6 месяцев, он может обратиться в суд с просьбой продлить срок. При этом он должен предоставить уважительные причины пропуска срока или доказать, что фактически он уже владеет оставленной ему собственностью.
Несовершеннолетние сыновья и дочери имеют такие же права на наследство, независимо от того, были ли они упомянуты в завещании. При наличии завещания их доля должна быть не меньше 50% той, которую они получили бы по закону. Все должно совершаться в интересах ребенка, поэтому в России любые дети имеют одинаковые права.
Получить наследство могут и дети, рожденные вне брака , но только в том случае, если отец, в свое время, их признал, в свидетельстве о рождении он обозначен, и дети носят отчество от его имени.
Видео о том, как принять имущество умершего:
В данном случае важно, чтобы смерть наступила в течении одних суток. Например, супруги попали в автокатастрофу, муж умер сразу, а жена в тот же день в больнице.
Тогда, исходя их ст.1121 ГК РФ, каждый из них раздельно осуществляет свою последнюю волю, выраженную в завещании. Если завещания нет, то наследство переходит по закону в порядке очередей и у мужа, и у жены.
Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании
Если смерть настигла наследника раньше, чем его наследодателя, то вступает в силу наследование по праву представления.
Получение наследства всегда означает чью-то смерть. Какими бы ни были переживания, в течение полугода те, кому отписана собственность, должны определиться с принятием этого имущества.
Принимая его, они должны помнить, что им переходит не только оно, но и все обязанности, связанные с ним. Есть разные виды наследников, и для каждого ГК РФ предусматривает такие нормы, которые максимально защищают их интересы.
Наследование имущества – это процесс перехода прав собственности на имущество ушедшего из жизни человека к лицам, имеющим наследственное право на эту собственность.
Правопреемник должен иметь юридические основания, чтобы претендовать на получение наследства. Имущество может быть передано по завещанию или вследствие установления родственных связей с наследодателем, подтверждающих право преемника на имущество.
Лица, которые могут быть призванными к наследованию, устанавливаются согласно очередности преемников, регламентированной законом РФ. Существуют исключительные условия, при которых лица, не являющиеся прямыми наследниками, могут претендовать на обязательную долю имущества.
Посмертная передача имущества осуществляется после кончины наследодателя на основании завещания или согласно Закону РФ. Наследование имущества включает передачу прав собственности на материальные и нематериальные ценности умершего и его обязанности в отношении имущества.
В целом комплекс прав и обязанностей определяется, как наследственная масса. Не могут быть в нее включены вещи и права, имеющие принадлежность к личности завещателя.
Завещатель определяет правопреемника по своему усмотрению. В случае отсутствия завещания движимое и недвижимое имущество умершего переходит в распоряжение лиц, имеющих право на получение наследства.
Наследование собственности и прав не предполагает участия третьих лиц. Этот процесс непосредственный. Передача наследства осуществляется от наследодателя к правопреемнику. Третий участник процесса может появиться, когда прямой преемник отказался от своей части и передал имущество в собственность другому человеку.
Преемник располагает возможностью принять весь спектр прав и обязанностей, перешедших в его управление от завещателя, не имея права на отказ от какой-либо из частей своей доли. Соглашаясь с одной частью наследства, правопреемник автоматически становится обладателем всего, завещанного ему имущества и обязанностей, которыми оно обременено.
При желании отказаться от своей доли в пользу другого участника процесса правопреемник может передать свою часть имущества в полном объеме. В таком случае в процессе появляется отказополучатель.
Существует два основных вида передачи наследства: по закону и по завещанию. Основное отличие заключается в формировании круга лиц, имеющих право на получение имущества умершего. В силу этого есть ряд процессуальных отличий.
Такой путь передачи применим в случае отсутствия завещательного документа. Круг лиц, имеющих возможность претендовать на получение имущества, строго регламентирован законом.
Этот способ передачи имущества является единственным, дающим возможность его владельцу распорядится им после смерти по своей воле.
Процедура открытия наследства представляет собой процесс, перехода прав, обязанностей и имущества от умершего к наследникам, происходящий автоматически после смерти завещателя.
Начало принятия мер по получению законной части имущества почившего родственника – это открытие наследственного дела, включающее комплекс действий по организации документальной базы.
Открытие наследства – это пассивный акт, в то время, как открытие наследственного дела требует действий со стороны наследников. В некоторых случаях заявление на организацию сделки могут подать кредиторы умершего. Первый этап – это обращение к нотариусу с заявлением на принятие наследства.
Организация сделки начинается при наличии следующих документов:
Наследственное дело заверяется нотариусом в случае, если весь пакет документов был подан правопреемником, достигшим 14 лет. Когда наследник несовершеннолетний возможна подача с участием опекуна.
С того момента, как завещатель был признан умершим на основании медицинского документа или по решению суда (это касается лиц, пропавших без вести) начинается процесс вступления наследника в права на полагающиеся ему ценности.
Точное время открытия наследства имеет важность для организации правовой базы. До этого времени открыть наследство невозможно.
В тех случаях, когда наследник и наследодатель умирают в один день или с интервалом в сутки, наследство на каждого умершего будет открываться индивидуально.
Географическое положение имущества, передаваемого по наследству, определяет место открытия наследства в том случае, если место положения наследодателя не определено или находится за пределами страны.
Если наследственная масса включает движимое и недвижимое имущество, рассредоточенное по разным регионам страны, местом открытия наследства будет расположение недвижимости. Также место может быть определено наибольшей ценностью какой-либо части имущества.
В других случаях открывать процедуру нужно по месту последней регистрации завещателя.
Право владения ценностями умершего распространяется на несколько категорий лиц:
По закону РФ право на наследство распределяется согласно принятой очередности.
Законом РФ о наследстве предусмотрено положение о признании наследника недостойным для получения имущества умершего.
В этот сегмент попадают следующие категории лиц:
Любой из участников сделки может подвергать сомнению права остальных участников. Чтобы установить недостойных преемников необходимо иметь неопровержимые доказательства, подтвержденные законодательством.
Состав наследственной массы определяется движимым и недвижимым имуществом, а также обязательствами почившего. Это могут быть дома, автомобили, банковские вклады, ценные бумаги и другие материальные вещи.
Если у наследодателя на момент смерти остались невыполненными такие обязательства, как долги, кредиты, залоги, то наследники принимают эти обязательства на себя.
Бывают случаи, в которых почивший обладал правами, к примеру, сам был кредитом и имел право на получение долга от своих заемщиков или был арендатором и имел право на использование недвижимого имущества в своих целях на протяжении срока, указанного в договоре аренды. В таких случаях на правообладателя распространяются и права умершего.
Наследники имеют право либо принять наследство полностью, либо отказаться от него в полном объеме. Получить имущество с какими-либо условиями или оговорками не удастся.
Законом предусмотрены ограничения по формированию состава наследства. Права, которые имели привязку к личности умершего, например, авторство, личные компенсации за моральный вред, причиненный третьими лицами, алиментные обязанности не могут быть переданы по наследству.
Совместное имущество супругов при условии смерти одного из них также не входит в наследственную массу. При наличии брачного контракта, которым все имущество, нажитое до свадьбы, определено, как совместное, наследник не имеет право претендовать на него.
Нельзя наследовать имущество, которое не принадлежало наследодателю по закону. Часто возникают спорные вопросы по поводу незаконных построек на участке. Если завещатель не успел их оформить согласно правилам, строения автоматически переходят в собственность государства, в некоторых случаях – подлежат сносу.
Существует еще одна группа имущества, возможность передачи по наследству, которой является спорной:
Все споры лучше решать в судебном порядке. Имущество, запрещенное к обороту, передается при условии получения наследником разрешающих документов.
Если речь идет о наркотических веществах, выписываемых больному для лечения, после его смерти необходимо передать лекарства в медицинское учреждение с расчетом на компенсацию денежных средств.
В остальных случаях запрещенные вещи подлежат продаже, а вырученные средства передаются правообладателю. До этих пор ответственность за сохранность запрещенных предметов лежит на нотариусе.
Когда в наследственную массу включено предприятие, полноправными наследниками его могут стать лишь лица, зарегистрированные в государственном реестре, как индивидуальные предприниматели или частные предприятия по другим системам налогообложения. Раздел прав на предприятие осуществляется между ними.
Если среди наследников нет лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, такая собственность является неделимой. При этом за участниками сделки остается право договориться между собой, как распорядится предприятием.
Законодателем предусмотрены случаи, при которых претендовать на наследство может лицо, не имеющее с умершим родственных связей. Основанием для этого могут послужить обстоятельства, при которых данное лицо состояло на иждивении у наследодателя сроком не менее одного года.
На обязательную долю могут претендовать несовершеннолетние и малолетние дети, нетрудоспособные супруг или супруга, а также родители умершего, находившиеся на его содержании вне зависимости от состава завещания. Нетрудоспособными могут быть признаны люди, получившие инвалидность или статус пенсионера.
Обязательная доля представляет собой половину части наследства, которая была бы положена этим лицам при распределении имущества по закону, а не на основании завещания.
Величина обязательной доли может быть изменена в судебном порядке при возникновении сомнений в подлинности документов о нетрудоспособности и в других частных случаях. Каждый из претендентов имеет возможность оспаривать право на долю других наследников.
Когда права наследников не подлежат оспариванию, процесс оформления происходит согласно юридическим нормам.
Первый этап – это открытие наследственного дела.
Для этого в нотариальную контору, государственную или частную, находящуюся по последнему месту жительства наследодателя подается пакет документов на принятие наследства:
Подача документов осуществляется лично каждым из претендентов или их доверенными лицами на основании нотариально заверенной доверенности. Если преемник не достиг совершеннолетия, право на подачу документов переходит к опекуну.
Ответственность за сохранность имущества от посягательств лежит на нотариусе до момента перехода в собственность преемников. С целью защиты наследственной массы могут быть приняты следующие меры:
Максимальный срок для подачи документов составляет 6 календарных месяцев. Если преемники не успели в срок принять меры по вступлению в свои права, восстановление сроков можно добиться через суд. В таком случае нужно доказать объективность причин, по которым меры принимаются несвоевременно.
В некоторых случаях удается избежать обращения в суд. Основанием для восстановления сроков без суда является письменное соглашение на это всех остальных наследников.
Последний этап, после прохождения которого, преемник будет иметь все права на имущество – это регистрация в государственном реестре. Процедура проделывается на основании Свидетельства о праве наследования.
Наследник предъявляет в Государственную регистрационную службу документ, удостоверяющий его личность и квитанцию об оплате государственной пошлины, после чего процесс оформления наследства можно считать завершенным.
Статья написана по материалам сайтов: konra.ru, dic.academic.ru, 101jurist.com, pravilabraka.com, naslednik.info.
З
аконом предусмотрено, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК РФ). Универсальное правопреемство — это совокупность гражданских прав и обязанностей, переходящих от покойного владельца – преемникам.Согласно ст. 1152 ГК РФ на основании универсального правопреемства к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия.
С
огласно ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства права и обязанности:Р
ебенок вправе вступить в наследство и по завещанию, и по закону. Однако несовершеннолетние дети наследуют независимо от содержания завещания не мене половины доли , которая им причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ). К числу лиц, которые могут призываться к наследованию, относятся граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения, сам факт зачатия ребенка имеет юридическое значение только, если он рождается живым (ст. 17 ГК РФ).
С юридической точки зрения не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником ввиду отсутствия у него правоспособности. При наличии зачатого при жизни наследодателя заявление о принятии наследства может быть принято нотариусом от законного представителя такого наследника только после рождения ребенка живым («Методические рекомендации по оформлению наследственных прав», утв. Правлением ФНП 28.02.2006).
Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет вступают в наследство через своих законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе вступить в наследство с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.Исключением являются несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения ими 18 лет. Они самостоятельно вступают в правонаследование. То есть с момента вступления лица в брак он приобретает полную дееспособность
Образцы документов по вопросу наследства
По общему правилу при наследовании (как по завещанию, так и по закону) имущество умершего (далее - наследство, наследственное имущество) переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110, ч. 1 ст. 1111 ГК РФ).
Порядок осуществления универсального правопреемства
При универсальном правопреемстве (п. п. 2, 4 ст. 1152 ГК РФ):
- к наследникам переходят права и обязанности наследодателя.
Наследник не может принять какие-то отдельные права и (или) обязанности и отказаться от других прав и (или) обязанностей. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось;
- принятое наследство признается принадлежащим всем наследникам в один и тот же момент - со дня его открытия.
Это не зависит от времени фактического принятия наследства, а также от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда это обязательно.
Невозможность осуществления универсального правопреемства
Универсальное правопреемство невозможно и к наследникам не переходят (ч. 2, 3 ст. 1112 ГК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):
- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);
- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и иными законами (например, в случае смерти гражданина-ссудополучателя право безвозмездного пользования имуществом к его наследникам не переходит, если иное не предусмотрено договором);
- личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, право авторства).
Кроме того, возможно ограничение перехода к наследнику доли в уставном капитале ООО. Уставом организации может быть предусмотрено, что для этого требуется получить согласие остальных участников общества. Аналогичное правило действует в отношении вступления наследника в члены хозяйственного товарищества и производственного кооператива (п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 106.5, п. 1 ст. 1176 ГК РФ).
Особенности правопреемства несовершеннолетних
Ребенок может наследовать имущество как по закону, так и по завещанию. Причем при наследовании по завещанию независимо от его содержания несовершеннолетние, по общему правилу, наследуют обязательную долю - не менее половины того, что им причиталось бы при наследовании по закону (ст. 1142, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
К наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Факт зачатия ребенка в случае, если он рождается мертвым, не имеет юридического значения, поскольку правоспособность возникает только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 ГК РФ).
Таким образом, если ребенок был зачат при жизни наследодателя, но еще не родился на момент его смерти, подать нотариусу заявление о принятии наследства можно только после рождения ребенка живым (п. 8 Методических рекомендаций, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).
От имени несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), наследство принимают их законные представители - родители, усыновители или опекуны (ст. ст. 28, 32 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК РФ).
На принятие наследства несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет и законными представителями малолетних предварительное разрешение органов опеки и попечительства не требуется, поскольку принятие наследства не влечет уменьшения имущества подопечного (ст. 37 ГК РФ).
Самостоятельно принимают наследство несовершеннолетние, вступившие в брак до 18 лет, а также эмансипированные несовершеннолетние (п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 27 ГК РФ; п. 3 Методических рекомендаций).
Для отказа несовершеннолетним от наследства необходимо предварительное разрешение органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Если наследуемое имущество поступает в общую долевую собственность несовершеннолетнего и других наследников, может возникнуть вопрос о разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства допускается только после его рождения (п. 1 ст. 1165, ст. 1166 ГК РФ).
О разделе наследства по соглашению сторон или в судебном порядке необходимо уведомить орган опеки и попечительства. Если раздел наследства влечет уменьшение имущества несовершеннолетнего, требуется предварительное разрешение на это органа опеки и попечительства (ст. 1167 ГК РФ).